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這些關于申請專利誤區的相關知識你都了解嗎?

  這些關于申請專利誤區的相關知識你都了解嗎?今天廣州專利申請小編就和大家一起來了解一下:
  隨著近幾年國家對知識產權的重視,國內的企業對專利在提升核心競爭力方面的作用有了進一步的認識,紛紛加強了專利工作,專利申請量大幅度增加,但是在專利管理過程中仍存在誤區,需要進一步端正深認識,早日改進。
  誤區1:自主研發的成果不申請專利就有知識產權。
  一些技術人員認為只要是自主創新,就有了自主知識產權。其實不然,專利是一種壟斷權,自主研發的技術成果如果不申請專利,就得不到法律確認和保護。
  當他人盜用其研究成果時,因研發者對成果不具有專利權,得不到法律保護,就無法追究盜用者的法律責任。同時,在我國,專利申請采用的是先申請原則,具有創造性、新穎性和實用性的發明創造誰先申請了,專利就授予誰。
  因此,研發者如不及時申請,而被他人搶先申請并被授予專利權,研發者就無法追究他人的法律責任。這樣的案例在中國可以說是數不勝數。
  誤區2:產品投入大規模生產后才申請專利。
  在與發明人就申請專利的技術內容進行交流時,他們中有很多人都有這樣的想法:這一技術方案還未投入生產,也沒有產品問世,此時申請專利是為時過早,等產品大規模投入生產后再申請專利更合適。
  殊不知,這時已經晚了,即使你僥幸獲得授權,專利也處在不穩定狀態之中。此時如果你發現有人侵權并提起訴訟,侵權人則會以專利申請之日技術已經被公開為由進行抗辯。
  你不但打不嬴官司,而且以前為申請專利所花費的精力、時間、金錢統統付之東流。專利申請的基礎不是已經在市場上存在的產品,也不一定是已經成型的產品。只要有了切實可行的想法,就可以著手申請文件的撰寫了。
  誤區3:專利產品的改進不需再申請專利。
  有部分發明人認為申請了一項專利后,就可“高枕無憂”,從而忽視了后期的繼續研發工作,即使開發出了新產品或有了新改進,也不再申請專利。這種錯誤認識的后果不異于未申請專利。
  因為當他人對該產品有了改進并申請了專利,反過來就限制了原專利權人產品的更新換代,這就會導致原專利權人不經意間反而變成了侵權人。此時,原專利權人就喪失了自己的知識產權。
  誤區4:一項技術成果只能申請一類專利。
  有部分發明人認為一項技術成果一次只能申請一類專利,即只能申請發明專利或只能申請實用新型專利或者只能申請外觀設計專利。
  我國專利法規定的專利類型有三類:發明專利、實用新型專利及外觀設計專利,一項產品發明可同時申請多種專利,技術方案也可以同時申請實用新型和發明專利。實用新型專利批得快,可盡快獲得相應保護,通常需1年左右時間;發明專利則通常需2~5年審查批準時間。隨著國家對知識產權程度的提高,專利審查批準的時間也相對縮短。
  從近兩年的審查情況看,新型專利通常10個月左右即可授權;發明專利則需1年半左右。因此,對于一些重要的產品發明,若發明人只申請了發明專利,而此時他人“雙管齊下”,同時申請發明專利和實用新型專利,那么他將先獲得實用新型專利,擁有了產品的專利權。發明人若使用該產品,反而構成了侵權。
  誤區5:專利申請是保護技術成果的惟一方法。
  這是因為很多人對技術成果保護的方法不太清楚。對技術成果的保護可以采用兩種方式:申請專利通過法律加以保護和通過技術秘密由技術持有人自己加以保護,兩者各有利弊。如果技術成果申請了專利,當別人侵權時可以通過法律的強制性制裁侵權人保護專利權人的利益;不利之處就是必須充分公開技術方案,公開到使這一領域的普通技術人員能通過公開的技術方案加以實施的程度,這就給別人提供了在此技術方案基礎上進一步研發的機會。
  如果技術成果采用技術秘密加以保護,不用像申請專利那樣公開技術方案,如果保護措施得當,別人難以了解。它的弱點就是一旦因為技術持有人保護不力導致泄密或被他人竊取,就很難追究他人的責任。或者他人也開發出同樣的技術并申請了專利,你再用這一技術就構成了侵權,此時無論從技術上還是市場上都將處于被動狀態。
  因此技術成果持有人可以在專利保護和技術秘密保護兩者之間加以權衡,選擇合適的方式。對那些容易保密、他人難以知曉的技術成果可以采用技術秘密保護,可口可樂的配方就是如此,直到今天仍處于很好的保護之中。而對那些業內行家看一眼就明白、很難保密的技術成果最好采用專利保護。
  誤區6:得到了專利證書就獲得了有效的專利權。
  這是多數專利權人的普遍認識誤區。在我國,國家知識產權局對實用新型和外觀設計專利不進行實質審查,即使在你申請之前已經有人就相同的技術方案申請過相同的專利,你的申請仍可能會被批準。
  如果沒有人提出異議,你的專利權會維持下去。一旦有人對你的專利提出無效宣告,那么你的專利會百分之百地被無效掉。也就是說你并沒有取得有效的專利權。
  就發明專利而言,雖然國家知識產權局對它進行過實質審查,但誰也不能保證發明專利審查部門對世界范圍內所有相關的文獻資料都檢索過。所以得到專利證書,并不代表你的專利是真正有效的專利,只是代表國家知識產權行政機關對該專利申請的批準。
  只有在你的專利有效期內沒有人對你的專利提出無效宣告或者有人提出無效宣告但復審委員會經過復審后維持了你的專利權,此時你的專利才是真正有效的專利。
  如果說以上幾大誤區是技術人員在認識方面經常出現的,那么下面的誤區則是經常在操作上出現的。
  誤區7:技術方案交待不清楚。
  很多單位的發明人提交的專利申請文件非常簡單,有的甚至只有幾句話,技術方案完全沒有交待清楚,這給專利代理人制作正式專利申請文件帶來很大困難。
  要求發明人提供更多的技術方案時,他們會以技術保密為由回避,表明這些發明人沒有把握好保密與公開的度。他們只是一味要求保密,害怕多透露一點技術信息,而恰恰忽視了公開不充分的問題。
  大量的案例表明,如果一件專利申請被審查員以技術方案公開不充分為由而發出審查意見通知書,則這件專利申請有98%的可能被駁回。這一點希望引起發明人的高度重視.
  誤區8:專利申請前不做任何檢索。
  有些發明人提交的專利申請文件沒有做查新檢索,對技術方案的新穎性如何不確定,根本不知道其技術方案有沒有公開過或公開使用過,這也是我國技術人員的通病——信息檢索和收集信息的能力極低。
  就公開而言,全世界范圍內的任何文獻都可影響技術方案的新穎性。在美國,就曾經發生過一個孩子的涂鴉否定了一件發明專利新穎性的案例。就公開使用而言,只有國內的使用才影響技術方案的新穎性。也就是說,國外已經普遍使用過的東西,如果國內沒有出現,各種文獻也沒有相關記載,那你就可以申請專利。
  這一點在將來的專利法修改中可能有所變動。可見,檢索工作在專利申請中是非常重要的一環,如果他人已經就某一技術方案申請過專利或者在相關文獻中公開,你沒有做檢索也去就這一技術方案申請專利,那只能是白白浪費時間、金錢和精力了。
  誤區9:先發表論文或成果鑒定再申請專利。
  有些發明人取得研究成果后急于發表文章或成果鑒定,而沒有想到先申請專利保護。
  因為發表文章或成果鑒定不可避免地要公開技術內容,使專利申請失去新穎性而得不到保護。
  誤區10:掛名現象普遍。
  在專利檢索的時候,筆者發現國外的企業申請專利不管是在我國還是在別的國家,發明人或設計人很少有超過五人的,再回頭看看我國企業申請的專利,發明人或設計人少則七八人,多則十幾人甚至更多。
  雖然我國的《專利法》對發明人或設計人的多少沒有做出明確規定,但《專利法實施細則》第十二條規定“專利法所稱發明人或設計人,是指對發明創造的實質性特點作出創造性貢獻的人。在完成發明創造過程中,只負責組織工作的人、為物質技術條件的利用提供方便的人或者從事其他輔助工作的人,不是發明人或者設計人”。
  而我國企業申請專利的發明人或設計人中很多人都屬于負責組織工作、為物質技術條件的利用提供方便或者從事其他輔助工作的人,對發明創造沒有作出實質性的貢獻,有的專利甚至把企業的主要領導放在發明人的前幾位,這也許就是“中國特色”吧!
  有一位發明人道出了其中原因:我們中國是禮儀之邦,向來注重人情關系,你在搞發明創造的時候,他人給你提供這樣那樣的幫助,領導給你大力支持,你在申請專利的時候自然要考慮他們了,否則下次沒有他人幫助、沒有領導支持,你就很難再搞發明創造了。所以就出現了一個很簡單的實用新型專利的發明人有十七八人的“奇觀”。
  這種掛名現象所導致的直接后果就是在企業落實專利獎酬政策時,真正的發明人得不到實惠,嚴重打擊他們發明創造的積極性。
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